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近年来,开源软件作为一种新兴的软件模式在世界范围内发展迅速,它所倡导的自由、共享的理念更是深入人心。随着互联网技术的广泛传播,开源软件也由最初仅仅在程序员之间流传走向了商业化的道路,并占据了相当的市场份额,向传统商业软件发起了有力的挑战。开源软件之所以有如此强大的生命力和影响力,主要因为其具有独特的保护模式。开源软件许可证就是这一保护模式的核心。开源软件许可证的法律性质如何?与现行法律制度的兼容性怎样?存在怎样的法律风险?这一系列问题都关系到开源软件未来的发展。2003年,著名的Unix系统开发商SCO集团公司起诉全球第二大软件制造商IBM公司侵犯其知识产权一案让法律界人士发现,在开源软件的保护与规制上,现行的民商法律,甚至是专门的《计算机软件保护条例》都存在很多空白之处,无法应对现实中存在的问题。所以,越来越多的学者将目光投向了开源软件的研究工作。本文通过对开源软件保护模式中存在问题的分析,提出构建开源软件知识产权保护体系的建议,希望能对我国开源软件产业的发展起到积极的作用。本文正文共分四个部分:第一部分:开源软件概述。本部分是全文的基础部分,首先简单介绍了开源软件的概念,并分析了开放源代码首创行动组织(OSIA)给出的开源软件定义。接着从历史角度考察了开源软件的起源和发展历程,揭示了开源软件的主要历史线索。第二部分:开源软件的知识产权保护模式。首先对现行的几种计算机软件知识产权保护模式进行梳理,分析各种保护模式的利弊。然后重点介绍了开源软件特殊的保护模式——开源软件许可证。对几种主要的开源软件许可证进行分析,对比开源软件许可证和传统商业软件许可证之间的差别,并在此基础上深入分析了开源软件许可证的法律性质。第三部分:开源软件的保护模式存在的问题。本部分首先分析了开源软件许可证本身存在的一些缺陷,包括许可证的效力问题、许可证的兼容性问题、许可证的翻译、解释和执行以及许可证的“无担保”问题。然后分析了开源软件所面临的知识产权风险,分别是著作权侵权风险和专利侵权风险。第四部分:构建开源软件知识产权保护体系的建议。本部分根据前文的分析,分别从技术层面和法律层面,为防范开源软件的知识产权风险、完善开源软件及其许可证的知识产权保护体系提出建议。